Реформаторская политика александра 1. Россия в ХIХ в. Экономика и политика. Предпосылки образования Российского централизованного государства в области аграрных отношений

Для приобретения наследства наследник должен совершить определенные действия, которые в целом описываются одним выражением: принятие наследства. Но что конкретно должен предпринять со дня смерти наследодателя наследник? Об этом речь и пойдет в данной статье. Мы подробно опишем все существующие на сегодняшний день способы принятия наследственного имущества в соответствии с законом, а также проиллюстрируем каждый из таких способов конкретным примером из нашей практики. Начнем с ординарного способа, предусмотренного законом.

Cодержание статьи:

Правила принятия наследства

Однако прежде уясним несколько общих правил, закрепленных в законе.

Во-первых, принятие вами части наследства, означает принятие его целиком. Из какого бы имущества оно при этом не состояло, и где бы оно при этом не находилось. С чем это связано? Ответ, как всегда, прост. Дело в том, что в состав переходящего имущества могут входить как активы, так и пассивы, то есть долги умершего. И если есть возможность принять только активы, то кто в здравом уме будет брать на себя долги ушедшего родственника. Но в этом случае страдали бы интересы кредиторов, а значит, как любит говорить наш Конституционный Суд РФ, нарушалась бы стабильность гражданского оборота.

Исходя из этого правила, вы не можете, например, принять квартиру в наследство, но не принимать задолженность по коммунальным платежам. Любое наследство принимается только целиком.

Во-вторых, не допускается принятие собственности умершего под каким бы то ни было условием, а тем более с оговорками. Тут либо принимаете, либо не принимаете. В конце концов, никто ведь не заставляет. Не нравится вам, что в придачу к загородному дому, оставленному вам, ваш дедушка распорядился в завещании, чтобы вы выплачивали ежемесячное содержание его соседке по даче – откажитесь от наследства и груз ответственности упадет с ваших плеч.

В-третьих, если кто-то один из наследников принял имущество, это не значит, что его приняли и все остальные. Например, ваш дедушка может завещать свой загородный дом трем своим внукам, включая вас. При этом, вы, например, вовремя подали нотариусу заявление о вступлении в права, а ваши братья срок пропустили. В этом случае они будут считаться не принявшими наследство, не смотря на тот факт, что это сделали вы. Каждый сам по себе, как говорится. В этом есть и свои плюсы, как вы можете видеть. Ведь в описанной ситуации дедушкин загородный дом целиком перейдет в вашу собственность.

В-четвертых, если вы приняли наследство, то оно считается принадлежащим вам с момента его открытия, то есть с момента смерти наследодателя, независимо от того, когда вы его фактически приняли или зарегистрировали на себя. Это правило связано все так же с той самой стабильностью имущественного оборота. Ведь не может же собственность в течение шести месяцев быть ничьей. Кто-то же должен нести бремя расходов на её содержание, например.

Скажем, вы унаследовали квартиру. С момента смерти наследодателя до того момента как вы получите свидетельство о праве собственности на данную квартиру может пройти гораздо больше шести месяцев. А все это время кто-то должен как минимум оплачивать услуги ТСЖ или управляющей компании. Кстати, это наиболее распространенный вопрос вступающих в наследство: должны ли они оплачивать долги умершего, с одной стороны, и с другой – долги, накопленные после его смерти, но до того, как они стали собственниками. Ответ всегда один: да, должны.

Подача заявления нотариусу

Самый распространенный способ принятия наследства – это подача соответствующего заявления нотариусу по месту открытия этого самого наследства.

Подать такое заявление вы должны в установленный законом срок, а именно не позднее шести месяцев с момента смерти наследодателя. Если срок пропущен без уважительных причин, вы уже не вправе рассчитывать на имущество умершего родственника.

Какие причины считаются уважительными? Ну, например, если вы были в длительной заграничной командировке и не знали о смерти родственника. Или же вы, например, болели и находились на лечении в стационаре, при этом физически не могли обратиться с таким заявлением к нотариусу. Примеры могут быть самыми разными, но смысл всегда сводится к одному и тому же: вы по объективным причинам либо не знали и не могли знать о смерти родственника, либо знали, но по объективным причинам не могли явиться к нотариусу.

Если вы пропустили этот шестимесячный срок по уважительной причине, то его легко можно восстановить в суде. Обычно никаких сложностей с этим не возникает и многие наследники даже не обращаются в таких случаях за помощью представителя. Хотя мы все-таки советуем не игнорировать представителей нашей адвокатуры, ибо в суде могут возникнуть (и часто возникают) различного рода неожиданности.

Иные способы принятия наследства

Помимо стандартной подачи заявления существуют предусмотренные законом особые способы для принятия наследства. Эти способы выражаются в совершении наследником определенных действий, речь о которых и пойдет ниже.

Сразу хотим заострить внимание на том, что нижеописанные способы не означают, что любой, совершивший эти действия становится наследником. Вовсе нет. Речь идет только о лицах, которые были вправе наследовать или по закону, или по завещанию, или по иным основаниям (в порядке представления, в порядке наследственной трансмиссии и так далее), но по каким-то причинам не смогли подать заявление нотариусу.

Итак, наследник считается принявшим имущество, если он совершил что-то из перечисленного ниже.

Способ № 1

Вступление во владение или управление собственностью умершего. Что это означает на практике? Например, если после умершего родственника вам достался дачный участок, а вы его засадили картошкой – считается, что вы вступили во владение и, наверное, даже в управление этой собственностью.

Способ № 2

Принятие мер по охране имущества, а также по защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Первое, что советуют юристы людям, унаследовавшим неоформленные земельные участки – это поставить вокруг них капитальный забор. И именно по этой причине.

Если вам достался дачный участок, к примеру, то оградив его забором, вы тем самым фактически приняли меры по его охране. И даже если вы пропустили срок для подачи заявления нотариусом, то вы все равно считаетесь принявшим наследство.

Как еще можно принять меры по охране имущества? Это зависит от самого имущества. Например, если у вас в руках оказался дедушкин автомобиль, то можно его перегнать на платную автостоянку, где он будет под охраной. Или поместить его в собственный гараж, то есть по смыслу закона также принять меры по его охране.

Способ № 3

Расходы на содержание наследственного имущества за свой счет. Сюда можно отнести оплату коммунальных услуг за квартиру, например. Причем речь идет именно о текущих долгах, которые накапливаются уже после смерти наследодателя. Также к этому способу можно отнести ремонт имущества и так далее.

Способ № 4

Оплата долгов наследодателя за свой счет. Сюда относится оплата любых долгов: долгов по коммунальным услугам за квартиру, земельный налог или налог на имущество, оплата кредитов в банке, возврат денежных сумм, которые ваш родственник занимал просто у знакомых, друзей или родственников.

Способ № 5

Принятие денежных сумм в пользу наследодателя. Если вы, к примеру, приняли от должника вашего умершего родственника причитающиеся ему деньги, то вы также считаетесь принявшим наследство.

О фактическом принятии наследства при наличии завещания рассказывается на примере на видео ниже:

В РФ наследование осуществляется по закону или по завещанию. В состав включаются вещи, принадлежавшие собственнику на день открытия дела, и другое имущество. В него также входят вещные права и обязанности, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью умершего. Неимущественные права и прочие к наследству не относятся.

Особенности открытия дела

Наследство открывается в связи со смертью гражданина. При объявлении в судебном порядке лица умершим возникают те же последствия, что и в случае смерти субъекта.

Днем открытия наследственного дела считается дата смерти лица. В случае объявления его судом умершим им считается день вступления решения в силу либо дата, указанная в постановлении.

Местом открытия дела является последнее место проживания умершего. Если адрес неизвестен или лицо находилось за границами России, открытие наследства осуществляется по адресу расположения имущества умершего. Если объекты находятся в разных местах, дело открывается по адресу нахождения недвижимости, а при ее отсутствии - наиболее ценной части движимых вещей.

Правом на обладают физлица, находящиеся в живых на дату открытия дела, зачатые при жизни умершего собственника и родившиеся после его смерти. Конкретные преемники могут указываться в завещании. Если такого документа нет, наследование осуществляется по общим правилам.

Как вступить в наследство после смерти близкого родственника?

Вопросы, связанные с наследованием, раскрываются в главах V раздела ГК.

В 1152 статье Кодекса, в частности, говорится о приобретении наследства . Эта процедура предполагает переход имущества, обязанностей и прав умершего к преемнику.

Круг наследников, сроки, правила принятия, очередь наследства , состав имущества устанавливаются законодательством, действующим на дату открытия дела.

Для вступления в наследство необходимо собрать пакет документов, установленный нормативными актами, и в установленный срок обратиться в нотариальную контору.

Условия

В качестве одного из основных условий приобретения наследства является его принятие преемником. Исключение предусмотрено для выморочного имущества, переходящего в собственность РФ.

Приобретение наследства - односторонняя сделка. Ее содержание составляет добровольное волеизъявление преемника, направленное на получение имущества или прав/обязанностей.

Принятие любой вещи, входящей в наследственную массу, считается принятием всей , предназначенной для конкретного лица. Преемник по собственному усмотрению может выбрать одно, несколько или все возможные основания для принятия имущества.

Запреты

В 1152 статье установлен запрет на с оговорками или под условиями. Наличие их влечет ничтожность односторонней сделки. Заявление на вступление в наследство после смерти собственника должно быть безоговорочным и безусловным.

Документ, поданный в нарушение запрета, не влечет перехода вещей в собственность. Соответственно, свидетельство, выданное на основании такого заявления, считается недействительным.

Признание наследства одним из преемников влечет правовые последствия только для него. Совершение им действий, направленных на принятие имущества, не свидетельствует о принятии наследственной массы другими преемниками. Прочим лицам, призванным к наследованию, необходимо самим проявить активность и обратиться к нотариусу по наследству или другому лицу.

Подача заявления

Законодательство предусматривает 2 способа приобретения наследства . Первым и наиболее распространенным считается подача заявления нотариусу или другому уполномоченному субъекту, открывшему дело.

Так как вступить в наследство после смерти близкого родственника могут только надлежащие наследники, нотариус (или иной компетентный гражданин) обязан установить всех возможных преемников умершего.

Заявление может подаваться лично, через представителя или направляться по почте. Если используется один из двух последних вариантов, подпись заявителя должна быть засвидетельствована надлежащим образом.

Совершение действий как способ принятия наследства

В нормативных актах используется такое термин, как "конклюдентные действия". Ими считаются такие поведенческие акты, которые свидетельствуют о фактическом принятии лицом его доли наследственной массы. К примеру, как вступить в наследство после смерти отца ? Варианты действий закреплены во втором пункте 1153 статьи ГК. Сын, к примеру, может:

  • Оплатить долги отца за свой счет либо принять от сторонних субъектов деньги, причитавшиеся отцу.
  • Принять меры по сохранению ценностей, защите их от посягательств.
  • Вступить в управление/владение имуществом.
  • Произвести за свой счет расходы, связанные с содержанием вещей.

Указанный перечень считается открытым.

Между тем конклюдентные действия могут быть оспорены заинтересованными лицами. Бремя опровержения, соответственно, возлагается на этих лиц.

Срок приобретения наследства

По общим правилам, преемники должны подать заявление либо осуществить конклюдентные действия в течение 6 мес. с даты смерти собственника имущества. Соответствующее положение закреплено в 1 пункте 1154 статьи ГК.

Восстановление срока наследства допускается законодательством при соблюдении 2-х условий:

  • Причины пропуска установленного периода должны быть уважительными.
  • Заинтересованное лицо должно обратиться в суд до истечения 6 мес. с момента, как соответствующие обстоятельства отпали.

Таким образом, перед тем как получить наследство , лицо, пропустившее срок, должно обратиться в суд с заявлением. В инстанции будет дана оценка уважительности причин.

К примеру, незнание наследником факта открытия дела будет считаться существенным обстоятельством, если он не должен был знать об этом. Это, в свою очередь, будет определяться на основании анализа нормативных положений с принятием во внимание особенностей взаимоотношений, существовавших между преемником и умершим.

При удовлетворении заявления о восстановлении срока и признании субъекта наследником, суд должен заново определить доли всех преемников в имуществе. Ранее выданные им свидетельства признаются при этом недействительными. Судебное решение является основанием для оформления новых документов.

Трансмиссия

На практике нередки ситуации, когда призванный к наследованию субъект, умирает после открытия дела, не успев принять наследство. Его права в таком случае переходят к его наследникам по закону. Если же все ценности были завещаны, то права получают его преемники по завещанию.

В законе для отдельных категорий преемников предусмотрена доля, называемая обязательной. В наследстве , которое лицо не успело принять ввиду своей смерти, такая часть к его наследникам не переходит.

Документы

Перед тем как получить наследство , преемнику необходимо собрать пакет документов. Существует общий перечень и список дополнительных бумаг, состав которых зависит от числа наследников, их очередности, особенностей имущества и пр.

К примеру, перед тем как вступить в наследство после смерти отца, сыну/дочери необходимо собрать следующий пакет документов:

  • Свидетельствово о смерти собственника.
  • Документ, подтверждающий родство. Им является св-во о рождении.
  • Справку с последнего места проживания умершего с его паспортными данными. Если он жил в частном доме, предъявляется домовая книга, в которой указаны сведения о всех гражданах, проживавших с собственником совместно.
  • Документ, подтверждающий личность заявителя.

Первые два документа предъявляются в оригинале с приложенийм копий.

Если наследование осуществляется по завещанию, то оно обязательно входит в перечень бумаг. При этом на документе должна присутствовать отметка нотариуса, его составившего, о том, что содержание не изменялось и не отменялось, а новое завещание не оформлялось.

Если от заявителя действует доверенное лицо, прилагаются документы, свидетельствующие о наличии соответствующих полномочий. К примеру, перед тем как получить наследство от имени совершеннолетнего, на представителя оформляется доверенность. Если преемником является несовершеннолетний, предоставляются документы, удостоверяющие представительство по закону (свидетельствово о рождении, решение органа опеки/попечительства).

Нормы гл. 63 ГК

В 63 главе Кодекса присутствуют статьи, регламентирующие наследование по закону. В ст.1142-1145 определяются очереди на наследство .

Преемники последующей группы вступают в наследство, если в предшествующих группах преемники отсутствуют, не имеют соответствующих прав, отстранены от принятия имущества, лишены наследства или отказались от него.

В одной очереди наследование происходит в равных долях, за исключением преемства по праву представления.

В нормах ГК установлены следующие группы наследников:

  • Родители, супруг, дети. Внуки и их потомки будут наследовать в порядке представления.
  • Братья, сестры (неполнородные, полнородные), бабушка/дедушка. По наследуют племянницы/племянники.
  • Сестры/братья родителей (неполнородные, полнородные). Двоюродные тети/дяди наследуют в порядке представления.
  • Прабабушки/прадедушки.
  • Потомки родных племянниц/племянников, родные сестры/братья дедушек/бабушек.
  • Дети двоюродных внучек/внуков умершего, его двоюродных сестер/братьев, а также бабушек/дедушек также двоюродных.
  • Мачеха/отчим, пасынки/падчерицы.

Право представления

Часть преемника по закону, скончавшегося до открытия дела, переходит к его потомкам и разделяется поровну между ними. Исключение составляют потомки недостойных наследников.

Усыновленный, его дети, внуки и так далее, усыновитель, а также его родственники считаются кровными родственниками. Усыновленный, его потомство не могут наследовать по закону имущество, принадлежавшее его биологическим родителям. Равно как и последние не являются наследниками своего ребенка, усыновленного другими лицами, после его смерти.

Обязательная доля

Она предусматривается при наследовании по завещанию. На обязательную долю вправе рассчитывать: нетрудоспособные (несовершеннолетние) дети умершего собственника, его супруг, родители, иждивенцы. Им полагается не меньше 0.5 доли от части, которая причиталась бы им в случае наследования по закону. Данное правило действует вне зависимости от содержания завещания.

Право на такую долю должно быть удовлетворено из незавещанной части имущества, если даже это повлечет уменьшение прав остальных преемников по закону. Если незавещанной доли недостаточно, обязательная часть предоставляется из завещанной массы.

Свидетельство

Оформление этого документа признается нотариальным действием. Свидетельствово о праве на наследство предоставляется по месту открытия дела.

В качестве основания для его оформления выступает заявление преемника. При переходе прав на выморочное имущество свидетельство выдается по заявлению соответствующей государственной структуры.

По общим правилам, документ выдается преемникам в любое время спустя полгода с даты открытия дела. Исключением является случай, когда есть достоверные данные об отсутствии других надлежащих наследников. Достоверность информации подлежит оценке нотариусом.

Спорные вопросы

Если для принятия наследства лицо совершило конклюдентные действия и предоставило документы, бесспорно доказывающие их, но в выдаче свидетельства ему было отказано, он вправе подать жалобу. Она рассматривается в порядке, предусмотренном для оспаривания нотариальных действий или отказа в их совершении.

Если наследник, совершивший указанные действия, отсутствуют подтверждающие документы, а получить их не представляется возможным, он подает заявление, разбирательство по которому производится по правилам разрешения дел об установлении юридически значимых фактов.

Если при оспаривании возникает спор о гражданском праве, он рассматривается в рамках искового производства, а не особого.

Меры охраны и управления наследством

Они предусмотрены для обеспечения защиты прав преемников, отказополучателей и прочих заинтересованных субъектов (к примеру, кредиторов умершего собственника).

Меры предпринимаются нотариусом либо исполнителем завещания по месту открытия дела, а в установленных в законе случаях - уполномоченными лицами местных структур власти и служащими консульских учреждений России. Основанием для этого выступает инициатива исполнителя либо требование наследников.

Наследование по завещанию: общие положения

Право на распоряжение имуществом на случай смерти может быть реализовано только путем оформления завещания. Субъектом права в этом случае является лицо, обладающее на момент составления последней воли дееспособностью.

Завещание - односторонняя сделка, совершаемая лично собственником. Оформление документа через доверенное лицо не допускается.

Закон не предусматривает возможность составления одного завещания несколькими лицами.

Права и обязанности по документу возникают только после открытия дела о наследстве.

Свобода завещания

Собственник вправе распорядиться имуществом по собственному усмотрению. Он может завещать ценности любым субъектам, определить любые их доли в наследственной массе. Завещатель вправе лишить кого-либо или всех преемников по закону прав на имущество, не приводя причин своего решения. В завещании могут присутствовать и другие распоряжения собственника. Единственным ограничением свободы последней воли являются правила, предусматривающие обязательную долю.

Собственник может не сообщать никому о содержании последней воли, его изменении или отмене. Завещание может оформляться в пользу как одного, так и нескольких субъектов, являющихся или не являющихся преемниками по закону.

Отказ от наследования

Он, как и приобретение наследства, признается односторонней сделкой.

Отказ может совершаться как с указанием субъектов, в пользу которых он осуществляется, так и без этого. Воспользоваться своим правом заинтересованное лицо может в течение периода, предусмотренного на принятие наследства.

Закон допускает отказ от уже полученного имущества. В этом случае предусматривается возможность восстановления пропущенного срока в судебном порядке. Однако данный порядок может применяться, если субъект принял наследство, совершив конклюдентные действия.

Отказ считается бесповоротным. Он не может быть отозван или изменен впоследствии.

Число субъектов, в пользу которых допускается отказ, ограничен. К ним могут относиться преемники по завещанию либо законы. Не входят в этот круг субъектов недостойные наследники, лишенные права (не имеющие право) наследовать, отстраненные от дела по решению суда.

В 1 пункте 1158 статьи ГК закреплен запрет на отказ от наследуемого имущества в пользу иных субъектов, если все ценности завещаны преемникам, назначенным собственником. Это предписание направлено на обеспечение выполнения воли наследодателя о распределенных долях имущества.

Не допускается отказ от обязательной доли в пользу другого субъекта. Обуславливается такое ограничение следующим. Установление в законе обязательной доли является способом ограничения свободы завещания. Оно направлено на защиту лиц, определенных в 1149 статье ГК. Волеизъявление преемника, отказывающегося от такой доли, не может расцениваться как достаточное основание для ограничения пределов свободы завещания.

В случае нарушения предусмотренных законом запретов отказ в пользу иного лица признается недействительным. В этом случае возникают последствия, аналогичные тем, которые возникают при непринятии наследства.

Дополнительно

Между наследниками может возникнуть спор о том, какие ценности следует считать предметами домашнего обихода. Такие вопросы разрешаются в суде с учетом обстоятельств дела и местных обычаев.

Предметами обихода не считаются антикварные вещи, объекты, имеющие художественную или другую ценность. Их целевое назначение при этом значения не имеет.

Порядок и способы принятия наследства регламентированы нормами гл. 64 ГК. В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Наследство может быть принято по разным основаниям: по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п. Если наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, то согласно п. 2 ст. 1152 ГК он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов.

Акт принятия наследства является универсальным, т. е. распространяется на все виды наследственного имущества. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). Наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, как отмечалось ранее, может принять наследство по всем этим основаниям, либо по нескольким из них, либо только по одному из них, но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию.

Способы принятия наследства. Принятие наследства возможно двумя способами: путем подачи наследником соответствующего заявления и путем фактического принятия наследства.

1. Согласно норме п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Согласно правилам абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).

2. В соответствии с правилами п. 2 ст. 1153 ГК признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

а) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

г) оплатил за свой счет долги наследодателя;

д) получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В п. 2 ст. 1153 ГК перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится различными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

› справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;

› справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;

› справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;

› наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику, и др.);

› справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;

› справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности; и т. п.

Способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

4.2. Срок для принятия наследства. Последствия истечения срока для принятия наследства, основания принятия наследства после истечения данного срока

В соответствии с правилами п. 1 ст. 1154 ГК наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 настоящего Кодекса (недостойные наследники), такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК). Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК (т. е. по истечении шести месяцев).

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство: а) если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства; б) пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК).

В соответствии с правилами п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

4.3. Наследственная трансмиссия

Согласно правилам ст. 1156 ГК если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

В отношениях наследственной трансмиссии участвуют: 1) наследодатель; 2) наследник, умерший, не успев принять наследство, – трансмиттент ; 3) его наследник– трансмиссар . И трансмиттент, и трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию.

Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не указан подназначенный наследник. Согласно правилам ст. 1121 ГК если наследодатель не желает, чтобы его имущество перешло к наследникам наследника, он может подназначить другого наследника. Таким образом, подназначение наследника в завещании (наследственная субституция) не допускает наследственной трансмиссии. Однако, если подназначенный наследник умер, не успев принять наследство, трансмиссия восстанавливается, т. е. право на получение наследства переходит не к наследникам подназначенного наследника, а к наследникам наследодателя. Если последний этого не желает, он может подназначить другого (других) наследника (наследников).

Согласно правилам п.2 и 3 ст. 1156 ГК право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не является объектом наследственной трансмиссии.

4.4. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления

Согласно правилам ст. 1157 ГК наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

Отказ от наследства – это односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, свидетельствующих о нежелании наследника получить имущество наследодателя, а именно в подаче соответствующего заявления наследника нотариусу либо суду. Несовершение фактических действий является не отказом от наследства, а непринятием наследства.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, т. е. в течение шести месяцев, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Таким образом, отказ от наследства возможен после истечения шестимесячного срока при наличии следующих обстоятельств:

1) наследник принял наследство не путем подачи соответствующего заявления нотариусу, а путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства;

2) наследник, фактически принявший наследство, обратился в суд с заявлением о признании его отказавшимся от принятия наследства (хотя сроки для отказа уже истекли);

3) суд признал причины пропуска таких сроков уважительными.

С момента вступления решения суда в законную силу отказ от наследства считается состоявшимся, и наступают последствия, предусмотренные законом. Согласно норме п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Согласно правилам ст. 1159 ГК отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

В соответствии с п. 4 ст. 1157 ГК отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Последующее одобрение органом опеки и попечительства отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей требованиям закона.

Правилами ст. 1158 ГК предусмотрен отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу иных лиц, не допускается.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

2) от обязательной доли в наследстве;

3) если наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства – как адресный, т. е. в пользу конкретного лица, так и безадресный, т. е. без указания конкретного лица, – может быть только безоговорочным, безусловным и полным. Не допускается отказ от наследства с оговорками, под условием и отказ от части причитающегося наследнику наследства. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Соответственно если наследник отказывается от принятия наследства по одному из оснований, он может сделать это в чью-либо пользу.

Отказ от наследства, как и любая другая сделка, может быть оспорен. Чаще всего встречаются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен:

› лицом, которое не способно было в тот момент понимать значения своих действий или руководить ими;

› под влиянием заблуждения;

› под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.

4.5. Приращение наследственных долей

Приращение наследственных долей – это способ приобретения наследуемого имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных наследников не принял участия в наследственном правопреемстве и не приобрел причитающейся ему части наследства.

Основное содержание отношений по приращению наследственных долей заключается в том, что часть наследства, которая причиталась бы призванному, но отпавшему наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство. Лицо, призванное к наследству, но не осуществившее своего права наследования, утрачивает возможность быть правопреемником, и от него ни к каким другим наследникам эта утраченная возможность не переходит.

По своей правовой сущности приращение представляет собой механизм пересчета наследственных долей в целом наследстве с учетом отпадения наследника от наследования. Приобретение наследства в порядке приращения наследственных долей осуществляется наследниками в соответствии с основаниями наследования по завещанию или по закону.

Условия и основания приобретения наследства посредством приращения наследственных долей указаны непосредственно в законе.

Первое условие – это наличие призванных к наследству наследников по закону или по завещанию либо одновременно по закону и по завещанию. При этом число таких сонаследников должно быть не менее двух, меньшее число одновременно призванных правопреемников устраняет необходимость применения правил о приращении доли отпавшего наследника к долям других призванных наследников. Если к наследованию был призван единственный наследник и он отпал от наследования, возникает ситуация, которая требует применения не правил о приращении наследственных долей, а правил, обеспечивающих призвание другого наследника в соответствии с основаниями наследования.

Второе условие – это отпадение призванного наследника от наследования, причем отпадение лишь по основаниям, предусмотренным положениями ст. 1161 ГК. Отпадение наследника по иным обстоятельствам потребует применения других правил призвания к наследству и приобретения наследства, но не правил о приращении наследственных долей. Данное условие приращения действует и в тех случаях, если наследник, который призывается одновременно по нескольким основаниям, отпадает по одному, нескольким или всем основаниям наследования (п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК).

Третье условие – это принятие наследства другими, кроме отпавшего, наследниками, призванными к наследству по тому же или иному основанию наследования. Принятие наследства другими призванными наследниками делает возможным приращение наследственных долей, поскольку акт принятия наследства относится либо ко всему наследству независимо от оснований наследования, включая часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, либо к наследству, относительно принятия которого сделан выбор основания наследования, и по этому основанию право наследования принадлежало отпавшему наследнику.

Основания приращения наследственных долей указаны в ст. 1161 ГК исчерпывающим образом. К ним относятся:

а) непринятие наследства призванным к наследству наследником по закону или по завещанию;

б) отказ наследника от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (отказ от наследства безусловный, безадресный, ненаправленный);

в) недостойность наследования по признакам п. 1 ст. 1117 ГК, в силу которой наследник по закону или по завещанию признается не имеющим права наследовать, а также недостойность наследования по признакам п. 2 ст. 1117 ГК, согласно которой наследник по закону отстраняется от наследования по судебному решению;

г) недействительность завещания, если таковая влечет утрату права наследования лицом, назначенным наследником по завещанию.

Подназначение завещателем другого наследника на случай, если назначенный первым наследник не примет наследства или откажется от него либо отпадет от наследования по иным основаниям, не создает отношений по приращению наследственных долей.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого он должен:

ясно и однозначно изъявить волю на то, что приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

принять наследство одним из способов, предусмотренных статьей 1153;

принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154 и 1155).

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одно временно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Так, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Абовой Т.Е., Богуславского М.М., Светланова А.Г. - М. Юрайт. 2010. - С. 137..

Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не существовало. К сожалению, следует отметить, что приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное ею понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и т.п.

Нечеткая формулировка статьи на практике привела к неправильному пониманию принципа принятия наследства и отказа от наследства. Так, достаточно часто встречаются ситуации, при которых наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли - разные основания наследования. Эта ситуация возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с фактом существования множественности оснований наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества.

Наследование в порядке ст. 1149 ГК РФ является наследованием по закону, поэтому наследник, принимающий наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.

Несовершенство формулировки абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ может быть устранено только путем внесения в статью соответствующих изменений.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:

  • - одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);
  • - несколькими наследниками и даже их большинством.

Но и это не означает, что остальные наследники также приняли наследство. Принятие наследства - акт волеизъявления каждого наследника. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику только со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал пользоваться квартирой до открытия наследства, то что не означает, что она перейдет к нему, ибо после открытия наследства может оказаться, что он не поименован в числе наследников.

При переходе выморочного имущества в собственность России акта принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Считается, что Россия приобрела наследство в силу статьи 1151.

Однако можно ли говорить о приобретении наследства, о принятии наследства в случаях, когда выморочное имущество передается, например, субъекту Федерации в связи с федеральным законом, упомянутым в пункте 3 ст. 1151 ГК РФ. По мнению А.Н. Гуева, нет, поскольку в этом случае происходит не приобретение наследства, а переход права собственности на имущество от одного субъекта (России) к другому (в данном случае - к субъекту Федерации). Однако сама Россия именно приобрела наследство Гуев А.Н. Комментарий к гражданскому законодательству, не вошедшему в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный)- М. Инфра-М. 2009. - С. 132..

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Таким уполномоченным должностным лицом может выступать, например, консул Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г «Об утверждении Консульского устава СССР» утвержденного Законом СССР от 29 октября 1976 г. // Ведомости ВС СССР. - 1976. - № 27. - Ст. 404.. Заявление может подаваться как лично, так и через представителя наследника, а также по почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем должны быть засвидетельствована нотариусом или иным полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате.

В соответствии с пунктом 23 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденных приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 Бюллетень Минюста России. - 2000. - № 4. - С. 13., на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом в соответствии со статьей 62 Основ законодательства РФ о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершил нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору Суденко В.В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические проблемы осуществления // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 25..

Следует иметь в виду, что Верховным Судом Российской Федерации признан частично недействительным абз. 3 п. 5.1 инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. "О применении законодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а также о применении законодательства иностранных государств и международных договоров о правовой помощи в нотариальной практике".

В соответствии с названным требованием инструктивных указаний иностранный гражданин, проживавший вне СССР (в настоящее время - вне Российской Федерации), считался принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подал заявление в посольство или консульство СССР (в настоящее время - Российской Федерации) за границей или обратился к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи.

ООО «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействительным данного положения в части обращения к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе принятия наследства, так как эта норма, по мнению заявителя, нарушает права наследников.

Представитель ООО «Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства установлен Гражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство, помимо нотариусов, обладают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате).

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц (ст. 2).

Верховный Суд РФ решением от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 2000-133 заявление удовлетворил по следующим основаниям.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон устанавливает единый для всех порядок принятия наследства. Исходя из этого, Верховным Судом сделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то, что иностранный гражданин считается принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока обратился к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует действующему законодательству. Судом подчеркнуто, что специализированная коллегия адвокатов, Инюрколлегия, является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее законодательство не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.

В связи с изложенным Верховный Суд признал недействительной фразу «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи» в абз. 3 п. 5.1 вышеназванных инструктивных указаний Вестник Верховного Суда РФ. - 2000. - № 9. - С. 14..

Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения) Михайлова И.А. Личная подпись гражданина: понятие, особенности, значение // Нотариус. - 2006. - № 2. - С. 25.. Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 3 ст. 185, п. 1 ст. 1153 ГК РФ):

  • - подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, подлинность которых засвидетельствована начальниками таких учреждений, их заместителями по медицинской части, старшими или дежурными врачами;
  • - подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, подлинность которых засвидетельствована командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений или заведений;
  • - подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлинность которых засвидетельствована начальником соответствующего места лишения свободы;
  • - подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, подлинность которых засвидетельствована администрацией этих учреждений или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа.

Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, - их опекунами. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, подают заявления о принятии наследства с согласия попечителей. Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем делается соответствующая отметка (как правило на заявлении о принятии наследства). Разрешения органов опеки и попечительства на принятие наследства ни в каких случаях не требуется.

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. В этом случае срок для принятия наследства наследником также не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано. Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине того, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) // Нотариус. - 2008. - № 6. - С. 32..

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником, либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства.

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого наследника недостойным в соответствии со ст. 1117 ГК РФ.

Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  • - вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • - принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • - произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • - оплатил за свой счет долги наследодателя;
  • - получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В данном пункте перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится разнообразными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

  • - справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом проживал в другом месте;
  • - справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
  • - справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;
  • - наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником, до истечения, установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон - аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т.п.);
  • - справка местной администрации о том, что наследник производил уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
  • - справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности;
  • - нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник после открытия наследства оплатил долги наследодателя;
  • - другие обстоятельства.

Наличие у наследника технического паспорта на автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, дающие возможность, бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на хранение в течение шести месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением соответствующего акта. Свидетельские показания о том, что наследник взял себе автомобиль наследодателя могут быть приняты во внимание только судом. Для нотариуса они бесспорными не являются.

Так Асланян В.Э. обратился в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. В ходе слушания установлено, что он фактически принял наследство, так как машина находится у него. В установленый срок в нотариальную контору не обратился, так как полагал, что автомобили можно перерегистрировать в МРЭО ГИБДД. Заявление Асланяна В.Э. было удовлетворено Дело № 2-70 из архива федерального суда Шигонского района..

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал и проводил похороны наследодателя.

В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство.

Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя. Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему собственному имуществу и, скорее всего, элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права.

Следует учитывать, что закон (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - С. 215.. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу.

Вместе с тем в случаях, когда наследник вступил в фактическое обладание наследственным имуществом и при этом не заявляет об обратном, принятие им наследства действительно презюмируется. Оставление его доли в наследстве открытой не просто правомерно, но необходимо. Другие наследники, не согласные с таким положением, вправе обратиться в суд и доказывать, что наследство таким наследником фактически принято не было. При этом на них лежит обязанность представления соответствующих доказательств.

Так Порунов С.В. обратился в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства т.к. он фактически пользуется наследством на него никто не претендует, установление факта принятия имущества в ином порядке не возможно. При таких обстоятельствах оснований для отказа в установлении факта принятия наследства не имеется Дело № 2-263 из архива федерального суда Шигонского района..

Иногда нотариусы на практике испытывают затруднения при установлении факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник состоял на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом помещении, являющемся предметом наследования, но при этом фактически не проживал по месту регистрации. Например, к моменту открытия наследства наследник был осужден и по приговору суда отбывал наказание в местах лишения свободы. В соответствии с нормами жилищного законодательства гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы, не утрачивает права пользования жилым помещением, в котором он проживал до ареста. Однако в аспекте наследственных правоотношений данный случай не должен вызывать каких-либо сомнений. Принято полагать, что наследник, состоящий на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем, считается принявшим наследство. При этом нотариусы исходят из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает факт его проживания, а следовательно и вступления в обладание наследственным имуществом. В действительности же следовало бы оговориться: факт регистрации только, как правило, подтверждает факт проживания. Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному. В приведенной ситуации наследник не вступил в фактическое обладание наследственным имуществом, поэтому он может принять наследство только формальным способом: путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим наследство такой наследник считаться не может.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ. Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ. Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.